реферат, рефераты скачать
 

Особенности заключения внешнеэкономических сделок


Двух- и многосторонними сделками считаются сделки, для совершения

которых требуется согласование воли двух и более лиц. Такие сделки

именуются договорами.

Наиболее значимой для классификации гражданско-правовых договоров

является дихотомия, которая опирается на одно из трех оснований. Имеются

ввиду:

1. Распределение обязанностей между сторонами;

2. Наличие встречного удовлетворения;

3. Момент возникновения договора.

Использование указанных оснований позволяет выделить соответственно

три пары договоров:

1. Односторонние и двусторонние;

2. Возмездные и безвозмездные;

3. Реальные и консенсуальные.

Деление договоров на односторонние и двусторонние отлично от

одноименного деления сделок. Договоры классифицируются в зависимости от

того, какое количество лиц становится обязательным, и приобретает права по

заключенному договору. Например, договор дарения с точки зрения деления

сделок, является двухсторонней сделкой, поскольку для ее совершения

необходимо выражение воли двух сторон, как дарителя, так и одаряемого.

Однако, с точки зрения деления договоров, дарение – односторонний договор,

так как только одаряемый приобретает права и обязанности. Даритель же таких

прав и обязанностей по совершению договора не несет. Двух- и многосторонние

договоры называют взаимными, а односторонние договоры – односторонне

обязывающими.

Двусторонними признаются договоры, в которых каждая из сторон имеет и

права, и обязанности (купля-продажа, мена), а односторонними – договоры, в

которых у одной из сторон есть только права, а у другой – только

обязанности (поручения, дарения, займа).

К возмездным относят договоры, которые предполагают получение каждой

из сторон определенной компенсации, ради которой заключается договор. По

общему правилу любой договор предполагается возмездным, если иное не

вытекает из закона, иных правовых актов, существа и содержания договора.

Это означает, что если договором плата не предусмотрена, то при отсутствии

указания закона на безвозмездность договора, лицо, выполнившее свои

обязательства по договору, вправе требовать их оплату. Если цена не

установлена договором, то оплата производится по цене, обычно уплачиваемой

за такого рода товар, услуги, при аналогичных обстоятельствах (ст. 424 ГК).

Безвозмездными считается договор, если сторона по договору

обязуется исполнить свои обязательства без какого либо встречного

предоставления, имеющего имущественный характер, т. е. договоры, не

предполагающие такой компенсации (договор безвозмездного пользования,

дарения).

По моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, сделки

могут быть реальными, (от лат. res – вещь) и консенсуальными (от лат.

consensus – соглашение).

Консенсуальными считают договоры, вступающие в силу с момента

достижения сторонами согласия, т. е. для совершения которых достаточно

достижения соглашения о совершении сделки. Например, договор купли-продажи

считается совершенным в момент достижения соглашения между продавцом и

покупателем.

Реальные сделки совершаются только при условии передачи вещи одним

из участников. Для реальной сделки характерно, что права и обязанности не

могут возникнуть до момента передачи вещи, т.е. реальными считаются

договоры, которые признаются заключенными с момента, когда на основе

соглашения осуществлена передача стороной контрагенту определенного

имущества (договор займа, доверительного управления имуществом).

Сделки бывают бессрочными и срочными. В бессрочных сделках не

определяется ни момент вступления ее в действие, ни момент ее прекращения.

Такая сделка немедленно вступает в силу и действует до исполнения данной

цели.

В срочных сделках определен либо момент вступления в действие, либо

момент ее прекращения, либо оба указанных момента. Срок, который стороны

определили как момент возникновения прав и обязанностей, называется

отлагательным.

Если сделка вступает в действие немедленно, а стороны обусловили

срок, когда сделка должна прекратиться, то такой срок называется

отменительным.

В тех случаях, когда в сделках наступления прав и возникновение

обязанностей приурочено к каким либо событиям, относительно которых

неизвестно, наступают они или нет, такие сделки называют условными1.

1.2. Условия действительности сделок. Форма сделки, последствия

несоблюдения требуемой формы

Сделка представляет собой совокупность определенных элементов. Этими

элементами являются:

а) субъекты - стороны, лица, участвующие в сделке;

б) субъективная сторона – единство воли и волеизъявления;

в) форма сделки – ее выражение во вне, т.е. письменное либо устное

закрепление;

г) содержание.

Субъекты сделки – любые субъекты гражданского права, обладающие

качеством дееспособности. Как известно, полная дееспособность в российском

праве наступает в возрасте 18 лет (за исключением вступления в брак и

эмансипации), следовательно, право на заключение сделки имеет гражданин РФ,

достигший указанного возраста, либо получивший дееспособность вследствие

заключения брака и эмансипации (16 лет). Но это для граждан – физических

лиц. Для юридических лиц дееспособность характеризуется целями деятельности

конкретного юридического лица, очерченности учредительными документами, а

также полномочиями юридического лица, уполномоченного на совершение сделок

от имени юридического лица. В случае отсутствия качества дееспособности у

физических и юридических лиц, являющихся сторонами в конкретной сделке,

сделка будет признана недействительной.

Воля и волеизъявление в сделке имеют важнейшее значение. Дело в том,

что при заключении сделки воля и волеизъявление должны совпадать, то есть

внутреннее желание субъекта сделки совершить сделку должно совпадать с

внешним выражением этой воли. Недопустимым является принуждение к участию в

сделке, а также формирование воли субъекта сделки путем обмана и ввода в

заблуждение.

Законом установлено, что доведение внутренней воли до остальных

участников сделки должно совершаться только в установленном законом

порядке. Отсутствие требуемой законом формы выражения волеизъявления может

привести к недействительности сделки.

Форма сделок является одним из условий действительности.

Форма сделок бывает устной или письменной. В устной форме могут

совершаться любые сделки, если:

а) законом или соглашением сторон для них не предусмотрена

письменная форма;

б) они используются при самом их совершении (розничная купля-

продажа), исключение составляют сделки, требующие нотариальную форму, а

также сделки, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет их

недействительность;

в) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется

соглашение сторон об устной форме исполнения (ст. 159 ГК).

Все остальные сделки должны совершаться письменно.

Письменная форма сделок бывает простой и нотариальной.

Простая письменная форма сделки представляет собой выражение воли

участников сделки путем составления документа, отражающего содержание

сделки и подписанного лицами, ее совершающими.

Нотариальная форма отличается от простой письменной формы тем, что

на документе, отвечающем перечисленным выше требованиям, совершается

удостоверительная надпись нотариусом или другим должностным лицом, имеющим

право совершать такие нотариальные действия (ст.160, 163 ГК)1.

По договоренности сторон договоры могут совершаться не только путем

составления одного единого документа, но и путем обмена документами,

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или

иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от

стороны по договору (п.2 ст. 434 ГК).

Следует помнить и о том, что некоторые сделки подлежат обязательной

государственной регистрации. Если законом предусмотрено, что та, или иная

сделка подлежит государственной регистрации, то до момента государственной

регистрации сделка не считается облеченной в требуемую законом форму, а,

следовательно, и совершенной. Обязательность государственной регистрации

предусмотрена Гражданским кодексом для сделок с землей и другим недвижимым

имуществом.

Вопрос о форме заключения внешнеторговой сделки в ГК и Основах

определен четко.

В соответствии со статьями 161 и 162 ГК и 121 Основ для

внешнеэкономической сделки обязательна простая (не требующая

дополнительного нотариального заверения) письменная форма заключения; кроме

того, предусмотрена специальная императивная (обязательная) норма о том,

что «несоблюдение письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее

недействительность» (ст. 162)2.

Содержание сделки представляет собой совокупность составляющих ее

условий. Для действительности сделки необходимо, чтобы содержание сделки

соответствовало требованиям закона и иных правовых актов, т.е. не нарушало

ни запретительных, ни предписывающих норм действующего законодательства.

1.3. Недействительные сделки. Порядок и последствия признания сделок

недействительными. Виды недействительных сделок

Действительность сделки зависит от действительности образующих ее

элементов. Отсюда вытекает разделение недействительных сделок на виды, в

зависимости от дефектного элемента. Таким образом, недействительные сделки

подразделяются на следующие виды:

Сделки с пороками в субъекте. Это сделки, субъекты которых граждане –

физические лица, являются недееспособными, а юридические лица не обладают

специальной правоспособностью. Следовательно, ни те, ни другие права на

совершение сделки не имеют.

Сделки с пороками воли. Это сделки, в которых внутренняя воля либо

вовсе отсутствует, либо сформирована не правильно.

Сделки без внутренней воли совершаются путем насилия, угрозы,

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной

(ст.179 ГК), а также неспособным понимать значение своих действий или

руководить ими (ст. 167 ГК).

Данные сделки признают недействительными вследствие того, что воля

участвующих в них лиц отсутствует, а имеющее место волеизъявление отражает

волю не участника сделки, а волю какого-либо другого лица, оказывающего

воздействие на участника сделки.

К сделкам с пороком воли относят сделки, совершенные под влиянием

обмана, заблуждения, кабальные сделки. Они характеризуются наличием,

казалось бы, безупречной внутренней воли, однако сформированной под

влиянием обстоятельств, искажающих истинную волю лица.

Сделки с пороком формы. Недействительность сделки вследствие порока

формы, обуславливается тем, какая форма установлена законом при заключении

той или иной сделки.

Разумеется, несоблюдение устной формы сделки не может иметь места.

Недействительность сделок закон связывает только со сделками, для которых

требуется письменная форма. Несоблюдение простой письменной формы влечет за

собой недействительность сделки только в случае, предусмотренном законом, а

также государственной регистрации всегда влечет недействительность сделки.

Сделки с пороком содержания. Они признаются недействительными

вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых

актов.

Одним из видов недействительной сделки вследствие порока содержания

необходимо назвать сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам

правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК), а также мнимые и притворные

сделки (ст. 180 ГК).

Сделки, совершаемые с целью заведомо противной основам правопорядка и

нравственности, представляют собой сделки, в противоправном содержании

которых усматривается еще и неправомерная цель. Таким образом, при

установлении противоправности условий сделки, она будет признана

недействительной. Но при усмотрении в ее содержании еще и цели,

направленной против основ правопорядка и нравственности, наступают более

жесткие последствия, предусмотренные законом – взыскание всего полученного

в доход государства1.

Мнимые и притворные сделки – сделки с отсутствием основания, т.е. того

типового юридического результата, который должен был бы иметь место в

действительной сделке. Такие сделки совершаются для вида, с целью создания

видимости правовых последствий, не желающих наступления в действительности.

Например, пытаясь избежать конфискаций, гражданин оформляет договор дарения

на своего родственника.

1.3. Недействительные сделки. Порядок и последствия признания сделок

недействительными

Заключенные сделки, имеющие порок какого либо из элементов, не могут

породить юридических последствий.

В зависимости от того, требуется ли для признания сделки

недействительной решение суда, сделки подразделяются на оспоримые и

ничтожные (ст. 166 ГК).

По общему правилу, все сделки, имеющие порок того или иного элемента,

признаются ничтожными, а оспоримыми только сделки, предусмотренные законом

(ст. 168 ГК).

Для оспариваемых сделок характерно доказывание факта, имеющего

значение для действительности сделки. Ничтожная сделка – недействительна

изначально, вследствие серьезного порока ее элементов. Этот порок настолько

очевиден, что не требуется установления данного факта судом или иным

органом. Поэтому, любой орган, организация, гражданин при установлении

порочности элементов сделки вправе требовать применения последствий

недействительности ничтожной сделки.

Иногда недействительной может оказаться не вся сделка в целом, а лишь

одно из ее условий. Закон предусматривает на этот случай то, что

недействительность сделки не портит всю сделку, если можно предположить,

что сделка была бы совершена и без включения ее недействительной части (ст.

180 ГК).

Независимо то того, является сделка ничтожной или оспариваемой, она

становится предметом судебного разбирательства для решения вопроса об

объявлении недействительной или оспариваемой сделки, а также о применении

последствий недействительности ничтожной сделки в случае ее исполнения.

В ряде случаев закон предусматривает возможность реанимации ничтожной

сделки. Например, сделки, совершенные гражданами, признанными судом

недееспособными, а также несовершеннолетними, которые не достигли 14 лет

(п. 2 ст. 171 и п. 2 ст. 172 ГК), сделки, не обличенные в требуемую законом

форму или не прошедшие государственную регистрацию (п.п. 2, 3 ст. 165 ГК),

могут быть признаны действительными.

Для признания оспоримой сделки недействительной и о применении

последствий недействительности сделки (как оспоримой, так и ничтожной),

возможно обращение в суд, но в пределах сроков исковой давности.

Законодатель устанавливает различные сроки исковой давности для

недействительных сделок.

Так, оспариваемая сделка может быть признана судом недействительной в

течение одного года с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать об

обстоятельствах, являющихся основанием недействительности сделки.

Для сделок, совершенных под влиянием насилия или угрозы, закон

устанавливает специальный порядок исчисления сроков исковой давности. Для

них течение срока начинается с того дня, когда прекратилось действие

насилия или угрозы (п.2 ст. 181 ГК).

Закон также устанавливает и срок исковой давности для предъявления

требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки.

Этот срок превышает общий срок исковой давности, он равен десяти годам и

исчисляется с того дня, когда началось исполнение ничтожной сделки.

Признание сделок недействительными связано с устранением всех

имущественных последствий, которые возникали в результате их исполнения.

Общим правилом является двусторонняя реституция, т.е. возврат сторон в то

имущественное положение, которое имело место до исполнения

недействительности сделки. Если исполнение возврата а натуре невозможно, то

сторона обязана возместить стоимость утраченного имущества, работ, услуг в

денежной форме (ст. 167 ГК).

В случае умышленного совершения виновной стороной недействительной

сделки, закон предусматривает санкцию в виде взыскания полученного в доход

государства. Эта санкция касается только виновной стороны. Потерпевшей

стороне возвращается все полученное виновной стороной, либо присуждается

компенсация при невозможности возврата в натуре. Виновная сторона

претерпевает такое наказание за совершение сделки под влиянием насилия,

обмана, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с

другой или стечения тяжких обстоятельств (п.2 ст. 179 ГК).

В случае вины обеих сторон в совершении противоправной сделки в

отношении основ правопорядка и нравственности, в доход РФ взыскивается все

полученное сторонами, либо причитающееся к исполнению. Если виновна только

одна сторона, то виновная обязана возместить другой стороне все полученное

по сделке, а причитающееся виновной стороне, взыскивается в доход

государства (ст. 169 ГК).

По сделкам, в которых в отношении виновной стороны предусмотрено

взыскание в доход государства – дополнительным последствием является

возмещение потерпевшему реального ущерба.

Наряду с общими последствиями недействительности сделок, применяются и

специальные, в виде обязанности возместить ущерб, понесенный одной из

сторон вследствие заключения и исполнения недействительной сделки.

Возмещению подлежит лишь реальный ущерб.

ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕТОРГО- ВЫХ СДЕЛОК

2.1.Понятие, виды и стороны ВТС

Основной правовой формой экспортно-импортных внешнеэкономических

операций в Российской Федерации является внешнеторговый договор (контракт).

В современном российском гражданском законодательстве нет легального

определения внешнеторгового договора, исходя из которого можно было бы в

каждом конкретном случае обосновывать внешнеторговый характер

непосредственной сделки. Более того, в Гражданском кодексе РФ отсутствуют

также общие нормы, закрепляющие признаки внешнеэкономического договора и

систему таких соглашений.

По этой причине проблема юридической квалификации сделок в качестве

внешнеторговых для целей правоприменения (таможенного оформления, льготного

налогообложения, валютно-экспортного регулирования и т.п.) переносится на

местный уровень, что в условиях отсутствия единой практики на местах

нередко влечет различные подходы к определению юридической природы

конкретной сделки и порождает споры участников внешнеторговой деятельности

с органами налоговой полиции, налоговыми инспекциями, таможенными органами,

службой валютного экспортного контроля и др1.

В ст. 1 Федерального закона от 13 октября 1995 года «О государственном

регулировании внешнеторговой деятельности» содержится определение

внешнеторговой деятельности, базируясь на котором внешнеторговую сделку

(правовую форму этой деятельности) можно было бы определить как

предпринимательский договор, регулирующий отношения в области

международного обмена товарами, работами, услугами, информацией,

результатами интеллектуальной деятельности. Однако такое определение,

основанное на допущенном законодателем отождествлении внешнеэкономической и

внешнеторговой деятельности, на наш взгляд, неоправданно широко. В

соответствии с ним к внешнеторговому контракту следует отнести, например,

договор подряда (обмен результатами выполненной работы), что противоречит

ГК, рассматривающему торговую сделку и сделку подряда в качестве

самостоятельных договорных типов.

Внешнеторговый договор – это вид хозяйственной сделки, то есть

соглашение экономических агентов, один из которых является резидентом

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.