реферат, рефераты скачать
 

Правовое регулирование наследования по закону


p> В случае, если ребенок усыновлен одним лицом (например, женщиной) и сохранилась юридическая связь его с одним из кровных родителей (отцом), то, в случае открытия наследства, ребенок наследует как после смерти усыновителя. Например, с согласия отца ребенок был усыновлен бабушкой
(матерью отца). В этом случае, при открытии наследства после смерти отца, ребенок будет призван к наследованию как кровный родственник - сын умершего.

Если же ребенок был усыновлен одним из супругов (например, женой с согласия мужа), то при открытии наследства после смерти второго из супругов
(например, мужа который не стал усыновителем) ребенок наследником нt является.

Усыновление возникает с момента принятия решения об усыновлении исполнительным комитетом районного или городского Советов народных депутатов или местной государственной администрацией. Копия этого решения посылается в месячный срок в отдел регистрации актов гражданского состояния по месту вынесения решения для регистрации. Однако усыновление возникает с момента принятия решения по этому поводу. Следует учитывать, что закон не предусматривает обязательной записи в качестве родителей усыновленного его усыновителей. Но по просьбе усыновителей они могут быть записаны в книгах записей рождений в качестве родителей усыновленных.

В том случае, когда усыновление имело место, но документы утрачены и не могут быть установлены соответствующими органами, то такой факт может быть установлен в судебном порядке.

Не приобретает права наследования в имуществе опекуна ребенок, находившийся под опекой. Опекун привал охранять личность и имущество недееспособного, он совершает от его имени те сделки, которые мог бы совершать сам подопечный, если бы обладал дееспособностью (при этом для ряда более важных сделок требуется согласие органов опеки и попечительства). Но опекун все же не приравнивается к родителю, как это имеет место в отношении усыновителя, поэтому подопечный не является наследником после опекуна.

Что касается родителей, то они наследуют после смерти своих детей независимо от их возраста, нетрудоспособности и состояния здоровья.

Внуки и правнуки будут наследовать только в том случае, если к моменту открытия наследства нет в живых того из родителей, который бы признавался бы к наследованию (наследование в порядке представления). Например, умер дед, после него наследует внучка, мать которой умерла за год до смерти своего отца (наследодателя). При этом внуки и правнуки наследуют ту долю, которая причиталась бы их умершему родителю, если бы он призывался к наследованию. Если внуков или правнуков несколько, то доля, причитавшаяся их родителю, делится между ними, не задевая интересов других наследников по закону (жены, детей), наследодателя.

Внуки и правнуки выступают как непосредственные и самостоятельные наследники умершего, а не как наследники умерших отца или матери. Следует учесть, что другие наследники сына или дочери наследодателя умерших до его смерти (например, муж, умершей дочери, ее мать, не состоявшая в браке с наследодателем) не могут наследовать в прядке представления.

Законодательством, в частности ст. 530 ГК Украины, предусмотрена также вторая очередь наследников по закону, которые наследуют в том случае, если отсутствуют наследники первой очереди или все они не приняли наследство, а также в случае когда все наследники первой очереди не призываются к наследованию (ст. 527 - лица, которые не могут быть наследниками и ст. 528
- устранение от наследства ГК Украины). Если же кто-нибудь из наследников первой очереди жив и изъявил желание принять наследство или принял его, наследники второй очереди к наследству не призываются.

К наследникам второй очереди относятся сестры и братья умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Братья и сестры являются наследниками умершего, если между ними установлено кровное родство, причем родство может быть как полнородное
(происхождение от общих родителей), так и не полнородное (происхождение от одного из родителей; происхождение от матери - единоутробные, от отца - единокровные братья и сестры). Законодательство не делает разницы между полнородными и не полнородными родственниками. Но не наследуют друг после друга сводные братья и сестры, как не имеющие общих родителей.

Другие братья и сестры (двоюродные или троюродные) к наследникам по закону не относятся.

Дед и бабка умершего наследуют после смерти своих внука или внучки, как со стороны отца, так и со стороны матери, если их связывает кровное родство.

В наследовании по закону существует особая категория наследников - нетрудоспособные иждивенцы, к которым относятся лица, находящиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Такие лица согласно ст. 531 ГК наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

В этом случае, следует иметь ввиду, что для иждивенцев необязательно иметь родственные отношения с умершим. Если наследники первой или второй очереди отсутствуют, то иждивенцы наследуют самостоятельно.

Для того, чтобы лицо было признано иждивенцем наследодателя, необходимо, чтобы оно было нетрудоспособным, к которым следует относить: женщин, достигших 55 лет, мужчин, достигших 60 лет, инвалидов I, II, и III групп, а также дети, не достигшие 16 лет, а учащиеся - 18 лет [12].
Назначение пенсии само по себе значение не имеет. Например, лица, ушедшие на пенсию по возрасту на льготных условиях (в связи с тяжелыми условиями труда), не могут быть включены в круг наследников по закону как нетрудоспособные.

Отдельные, нерегулярные случаи материальной помощи не признаются доказательством иждивения. Нетрудоспособные лица, имеющие самостоятельный доход, могут быть признаны иждивенцами умершего, если часть заработка последнего была для них постоянным и основным источником дохода и превышала все виды доходов, которые имелись у иждивенца.

Следует также подчеркнуть, что отношения иждивения, сколько бы они ни были длительными, если они прекратились за год до открытия наследства, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя.

Кроме того, «нуждающийся и нетрудоспособный супруг сохраняет право на получение содержания от другого супруга и после расторжения брака согласно ст. 32 КоБСа, если он стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течении года после расторжения».

Если супруги длительное время состояли в брачных отношениях, суд вправе взыскать алименты в пользу разведенного супруга и в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет с момента расторжения брака. Такой разведенный супруг может быть признан иждивенцем, а следовательно, и наследником.

Кроме того, наследниками-иждивенцами могут оказаться дети, находившиеся на иждивении наследодателя, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке и в свидетельстве о рождении не указала отца ребенка. Наследование является здесь продолжением тех материальных отношений, которые существовали ранее между фактическим воспитателем и несовершеннолетним независимо от родства. При этом не обязательно, чтобы ребенок, находившийся на иждивении умершего, проживал с ним совместно. В данном случае отношения иждивения должны подтверждаться документально.

Документами, подтверждающими факт нахождения на иждивении могут быть следующие: справка районной администрации или исполкома местного Совета народных депутатов, жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива, в доме которого иждивенец проживал совместно с наследодателем, справка с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка органов социальной защиты населения о назначении пенсии в связи с утратой кормильца, копия решения суда, вступившего в законную силу, о нахождении на иждивении.

Вышеперечисленные документы должны содержать в своем тексте сведения о времени нахождения на иждивении.

Нетрудоспособность иждивенца, ввязанная с возрастом, устанавливается по свидетельству о рождении, паспорту, нетрудоспособность, связанная с состоянием здоровья - по пенсионной книжке или справке об инвалидности, выданной соответствующим органом медико-санитарной экспертизы.

Это, что касается очередности наследования по закону согласно действующему законодательству. В настоящее время разработан проект
Гражданского кодека Украины (в редакции от 25 августа 1996 г.)(далее проект) [13].

Ст. 1497 проекта предусматривает, что наследники по закону призываются к наследству поочередно. Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследство в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от наследства, непринятия ими наследства или же отказа от наследства, кроме случаев, предусмотренных ст. 1498, в которой говорится об изменении очередности призывания к наследству.

Согласно п. 1 ст. 1498, правила очередности призыва наследников по закону могут быть изменены нотариально удостоверенным соглашением заинтересованных наследников, составленного после открытия наследства.
Такое соглашение не может нарушать прав наследников, которые не принимают в ней участие, а также наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. пунктом 2 ст. 1498 проекта предусматривается, что по решению суда лицо, которое является наследником по закону следующей очереди, может получит право на наследство вместе с другими наследниками, которые призываются к наследованию, при условии, что оно на протяжении длительного времени находилось под опекой, материально обеспечивалось, оказывала иную помощь наследодателю, которое из-за тяжелой болезни или инвалидности было в беспомощном состоянии.

Проект Гражданского кодекса предусматривает, в отличие от действующего
ГК Украины (где предусмотрены две очереди) шесть очередей наследников по закону.

Согласно ст. 1500 проекта, в первую очередь право на наследование по закону получают дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти, а также переживший супруг, и родители умершего.

Ко второй очереди наследников, согласно ст. 1501, относятся родные полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя, а также его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Ст. 1502 к третьей очереди наследников по закону относит лиц, которые были членами семьи наследодателя и проживали с ним не меньше пяти лет до открытия наследства.

К четвертой очереди относятся родные тетя и дядя наследодателя (ст.
1503).

К пятой очереди относятся иждивенцы наследодателя, к которым согласно ст. 1504 относятся несовершеннолетние, нетрудоспособные лица, если материальная помощь, которую лицо получало от наследодателя, была для него единственным или основным средством к существованию.

И, наконец, к шестой очереди наследников по закону, согласно ст. 1505 относятся другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники ближней степени родства устраняют от наследования родственников дальней степени родства.

В проекте отдельная статья посвящена наследованию в порядке представления (ст. 1507), которая предусматривает, что внуки (правнуки) наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по закону их отцу, матери (деду или бабке), если бы они были бы живыми на момент открытия наследства.

Племянники наследодателя наследуют ту часть наследства, которая бы по закону принадлежала их отцу, матери (брату или сестре наследодателя), если бы они были живыми на момент открытия наследства.

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют ту часть наследства, которая б принадлежала их отцу, матери (дяде или тете наследодателя), если бы они были живыми на момент открытия наследства.

Следует подчеркнуть, что по проекту при наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степени родства.

2. Особенности наследования отдельных объектов наследственного преемства

С принятием законов Украины «О собственности», «О предприятиях», «О предпринимательстве», «О хозяйственных обществах» «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», «О ценных бумагах и фондовой бирже» и других, а также нового Земельного кодекса Украины объекты наследственного правопреемства стали наиболее разнообразными.

В связи с развитием рыночных отношений и появлением новых организационно-правовых форм хозяйствования весьма актуальным является вопрос о наследовании в крестьянском (фермерском) хозяйстве (в дальнейшем —
КФХ). Это вызвано тем, что украинский законодатель, регламентируя правовой режим объектов права собственности граждан, не всегда уделяет должное внимание вопросам наследования.

Закон Украины «0 крестьянском (фермерском) хозяйстве»[14] подробных норм о наследовании крестьянских хозяйств почти не содержит. В ч. 7 п. 2 ст. 4 Закона содержится лишь запрет на отчуждение (продажу или иной способ) земельного участка в течение шести лет с момента приобретения права собственности на земельный участок, кроме перехода его в наследство. Ст. 19 закона прямо указывает на то, что наследование земли и имущества хозяйства осуществляется в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 9 Закона после отведения земельного участка в натуре (на местности) и получения Государственного акта на право частной собственности на землю и государственной регистрации КФХ обретает статус юридического лица.

В литературе неоднократно обращалось внимание на то, что КФХ — хозяйствующий субъект с правом юридического лица, поэтому порядок же наследования земельного участка и имущества хозяйства — юридического лица связывается со смертью одного из его членов [15].

Следует согласиться с мнением Устюковой В. В., которая считает, что признание КФХ юридическим лицом и одновременное установление порядка передачи в наследство земли и имущества в случае смерти его члена — не что иное, как недопустимая на подобном уровне юридическая оплошность законодателя [16]. В соответствии с действующим законодательством имущество юридического лица (если оно не закреплено на праве полного хозяйственного ведения или оперативного управления) принадлежит ему на праве собственности [17]. Поэтому смерть работника, учредителя, совладельца юридического лица не должна влечь за собой наследование имущества юридического лица. Юридическое лицо продолжает существовать и после этого с выделением наследникам определенной доли в имуществе. Надо полагать, что и в этом случае (смерть члена КФХ) речь должна идти о выделении из этого имущества доли умершего и ее наследовании как по закону, так и по завещанию. Это объясняется тем, что юридическое лицо осуществляет право владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним имуществом собственника в соответствии со своим Уставом, так как является субъектом права, а не объектом, а субъекты не могут быть предметом гражданско- правовых соглашений. Иными словами, лицо, ведущее КФХ, может распорядиться имуществом этого хозяйства только по волеизъявлению самого КФХ.

Признав КФХ юридическим лицом, законодатель в ст. 16 Закона закрепляет норму, согласно которой имущество КФХ принадлежит лицам, ведущим это хозяйство, на праве общей совместной собственности, если иное не установлено соглашением сторон.

Из этого следует сделать вывод о том, что, признав КФХ юридическим лицом, необходимо признать его собственником, как земли, так и иного имущества.

В случае смерти члена хозяйства, оставившего завещание, необходимо вести речь о выделе доли умершего и наследовании ее либо по закону, либо по завещанию. Учитывая, что ч. 5 ст. 52 Земельного кодекса Украины и ст. 6
Закона Украины «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» устанавливают неделимость земельного участка, это вовсе не означает, что при таком разделе не должна учитываться его стоимость, так как земельный участок, безусловно, обладает определенной ценой.

Сложность вопроса о наследовании в КФХ вызывается еще и тем, что п. 5 ст. 2 Закона устанавливает, что Государственный акт на право частной собственности на землю выдается на имя председателя КФХ, т. е. земля — объект права частной собственности главы хозяйства, а все остальное имущество — жилые дома, квартиры, предметы личного пользования, предметы домашнего хозяйства, продуктивный и рабочий скот, птица, пчелосемьи, посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждения на земельном участке, средства производства, произведенная продукция и доходы от ее реализации, транспортные средства, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, а также иное имущество потребительского и производственного назначения — является объектом права общей совместной собственности всех членов хозяйства. Поэтому, следует отметить, что ч.1 ст. 16 Закона в перечень имущества, принадлежащего членам КФХ на правах общей совместной собственности, включает и землю, и жилые дома, и квартиры, являющиеся недвижимым имуществом. Однако только в отношении земельного участка установлена двойственная правовая природа, что не способствует защите прав остальных членов хозяйства.

По ранее действовавшему законодательству (ст. 563 ГК) имущество колхозного двора наследовалось в особом порядке, а именно: на него не открывалось наследство до тех пор, пока оставался в живых хотя бы один член двора. Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Украины «О практике рассмотрения судами Украины дел о наследовании»[18] правила ст.
563 ГК применяются к случаям прекращения колхозного двора в связи со смертью последнего его члена только до 1 июля 1990 г. При прекращении двора по иным основаниям (преобразование колхозного двора в совхоз, выход из колхоза членов двора и т. п.), а также в случае смерти члена двора после 30 июня 1990 г., наследство на соответствующую часть имущества колхозного двора (имущество, которое сохранилось), открывается после смерти каждого из его прежних членов.

Следует отметить, что возможность наследования имущества наследниками, которые могут быть посторонними лицами для членов КФХ, и в первую очередь земельного участка, не способствует укреплению фермерского хозяйства и требует защиты.

То, что режим имущества КФХ различен и особый порядок его наследования направлен на сохранение этих хозяйств, косвенно находит свое подтверждение в ч. 2 п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Украины «О судебной практике по делам по искам о защите права частной собственности» от 22 декабря 1995 г.[19] согласно которому в случае выхода из состава КФХ одного или нескольких его членов, выделение их доли в натуре должно производиться с таким расчетом, чтобы не лишить хозяйство необходимых для его функционирования построек, скота, средств производства, транспортных средств, иного имущества потребительского и производственного назначения.
При невозможности выделить принадлежащую им долю в натуре, может быть выплачена ее денежная компенсация.

Следует помнить, что положение относительно общей совместной собственности лиц, ведущих КФХ, распространяется только на правоотношения, которые возникли после введения в действие Закона Украины «О собственности», т. е. с 15 апреля 1991 г. В частности, споры по имуществу бывшего колхозного двора, которое было приобретено до 15 апреля 1991 г. должны разрешаться по нормам, регулирующим собственность этого двора, а именно:
1. Право собственности на имущество, которое принадлежало колхозному двору
II сохранилось после прекращения его существования, имеют члены двора, которые до 15 апреля 1991 г. не утратили права на долю в его имуществе.
Утратившим это право считаются трудоспособные члены двора, которые не менее трех лет подряд до этой даты не принимали участие своим трудом и средствами в ведении общего хозяйства двора (в этот срок не включается время пребывания на действительной срочной военной службе, обучение в учебном заведении, болезнь).
2. Размер доли члена двора определяется исходя из равенства долей всех его членов, включая несовершеннолетних и нетрудоспособных. Долю трудоспособного члена двора могут уменьшить или отказать в ее выделении при недолговременном его пребывании в составе двора или незначительном участии трудом и средствами в хозяйстве двора. Лицам, которые выбыли из членов двора, но не утратили права на долю в его имуществе, доля определяется исходя из того имущества двора, которое было на время их выбытия и которое сохранилось.
3. В случаях, когда за счет имущества колхозного двора был внесен вклад в кредитное учреждение на имя члена двора, его доля должна быть уменьшена на сумму вклада, а если вклад превышает надлежащую этому члену долю, с него взыскиваются соответствующие денежные суммы в пользу других членов колхозного двора.
4. Согласно ст. 4 постановления Верховной Рады Украины «О введении в действие Закона Украины «О собственности»[20] общие правила наследования относительно доли члена колхозного двора в имуществе двора применяются с 1 июля 1990 г. При наследовании после смерти последнего члена колхозного двора, имевшей место до этой даты, доля в имуществе двора, принадлежащая лицу, которое выбыло из членов двора, но не утратило на нее право на момент смерти последнего члена двора, не входит в наследственное имущество.

На истребование доли из имущества бывшего колхозного двора, которое сохранилось на 15 апреля 1991 г., распространяется общий срок исковой давности — три года. Согласно п. 6 постановления Пленума Верховного Суда
Украины «О судебной практике по делам по искам о защите права частной собственности», рассмотрение иска о праве на имущество бывшего колхозного двора не зависит от решения вопросов землепользования [21]. В соответствии с п. 9 этого постановления. при рассмотрении иска о праве на имущество, находящегося в собственности КФХ, необходимо иметь в виду, что такое право имеют только лица, которые по Закону Украины «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» могут входить в состав этого хозяйства (супруги, их родители и дети, которые достигли 16-летнего возраста, а также другие родственники, которые объединились для работы в этом хозяйстве) и по их и других членов этого хозяйства согласию занесены в его состав в специальные хозяйственные книги сельским, поселковым, городским Советом народных депутатов. На это имущество не имеют право лица, в том числе родственники, которые по трудовому договору (контракту, соглашению) трудятся в указанном хозяйстве, т. е. на них не распространяется режим общей совместной собственности лиц, ведущих КФХ, и в отношении этого имущества они не могут выступать наследодателями-завещателями. Тоже самое относится и к лицам, которые не зарегистрированы как члены КФХ, и принимают участие в приумножении собственности КФХ не по трудовому договору (контракту, соглашению), а на других основаниях (например, в связи с нахождением в фактических брачных отношениях с членом хозяйства). В этом случае они имеют право на возмещение своих трудовых и иных расходов по правилам главы 42 ГК «Обязательства, возникающие вследствие приобретения или сбережения имущества за счет средств другого лица, без достаточных оснований»[22] В соответствии со ст.
469 ГК лицо, а в данном случае имеются в виду все члены КФХ, которые получили имущество за счет иного гражданина без достаточных на то оснований, установленных законом или договором, обязаны вернуть неосновательно приобретенное имущество этого лица.

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.